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LOGO美术作品版权和商标权的4大区别

发布日期:2018-05-09  点击量:9936

很多客户在申请注册商标的时候,都有一个疑惑,同样一个图形注册一个商标只能保护一个类别,而将其作为美术作品版权保护的话可以保护所有,单从这一点来说的话美术作品版权保护范围比商标的范围大的多,那为什么不申请版权保护反而申请商标保护呢?因为版权保护的是设计形体,商标保护的是名称,等于说同样名称申请版权了别人修改下设计还可以使用,但是商标有同样名称、同音和近似都不可以。当然商标和版权保护区别不仅仅在此,下面我们来详细介绍下美术作品版权和商标的区别?

一、美术作品版权的保护方式不同
商标实行申请在先原则,即需要申请并核准注册的商标才具有商标专用权。
著作权一般自动产生,不需要经过特别程序,进行著作权登记的目的是为了证明申请人拥有该著作权利的方便性,在侵权纠纷时,除非有其他足以推翻著作权登记证书内容的相反证据,否则,持有登记证书的一方将被司法机关或行政机关认定是作品的著作权权利人。
二、美术作品版权保护的范围更广
商标申请保护的范围具有地域性,即在中国申请的商标只能在中国进行保护,无法进行跨地域的保护。而版权登记后则可在全球范围进行保护,跨行业,跨领域的保护,也就相当于商标45个大类的全类保护。
三、美术作品版权保护的有效期更长
商标申请成功后有效期为10年,如果需要继续使用的,在有效期满前1年内办理续展手续可继续有效。
版权登记成功后,有效期根据申请人主体资格不同有效期限也不相同。
自然人:作者有生之年加死亡后50年,并截止于作者死亡后第50年的12月31日。
法人:作品首次发表后50年,截止于作品发表后第50年的12月31日。但版权不可进行续期。

四、美术作品版权和商标不属于同一个审查机构
商标申请属于商标局,而版权申请属于版权局,目前商标和版权隶属于两个审查机构和审查数据库,即您注册商标的时候,商标审查员不会到版权局系统库中查询是否有在先相同或近似的版权已经申请,同理,版权局也不会去查询商标系统中是否存在相同或在先的商标已申请。
这就势必导致,同一个商标标志,您在申请商标注册后,有可能他人来申请您的美术作品著作权,并反告您侵犯他人的美术作品著作权,即使您可以有力的证据来证明您才是该标志的权利人,并进行应诉,那这也将是一件劳心劳神,花费大量精力和成本的事情。
所以,为了避免将来这种纠纷的产生,最简单的方式就是自己提前部署好知识产权保护的这步棋,用最少的成本进行美术作品版权登记申请。
美术作品版权和商标权这间存在上述的区别,那么企业在保护自身知识产权的时候如何确定是版权保护合适还是商标保护合适呢?为了避免不同主题拥有同一美术作品版权和商标权存在知识产权纠纷的情况,建议企业在申请时版权和商标同时申请,版权登记是目前,最有效、最便捷的方式就是著作权登记证明,所以商标申请的同时做著作权登记的意义也就在于此,即保证商标属于自己,也保证商标著作权属于自己,便不会出现著作权归属之争的问题。商标权与著作权发生冲突通常是申请的商标的著作权归属不明,两个不同的申请主体,一方申请商标,另外一方申请著作权,而商标申请人无法举证该商标著作权属于自己的权利证明,从而产生基于商标作品的著作权之争。当企业同时申请版权和商标权,那么这样的纠纷将大大减少。
后记:由于商标资源相对有限、自主创新意识不强加之经济利益驱动、立法疏漏等原因,商标权与著作权的冲突频繁发生。因此,在出现著作权与商标权或者与其他权利冲突的时候,著作权的确权显得尤为重要;虽然著作权实行自动保护,但由于这种自动保护在确权时不能起到著作权的权利的有效证明作用,也即著作权自动保护存在确权的弊端。所以为了避免著作权利的不明,在商标注册的同时先做版权的登记,正是保证商标权不出现问题的最好办法。


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